優(yōu)秀法律專業(yè)畢業(yè)論文范文(19篇)

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優(yōu)秀法律專業(yè)畢業(yè)論文范文(19篇)
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總結(jié)能夠幫助我們清晰地梳理思路,加深對事物的認識。寫一篇完美的總結(jié),需要對自己的經(jīng)歷進行全面而準確的回顧。一起來看看以下小編為大家整理的總結(jié)范文,相信能夠給大家?guī)硪恍┧伎己蛦⑹尽?/p>

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇一

201x年6月25日,被害人黃某在某工商銀行柜員機插入自己的銀行卡、輸入密碼后取款,取款后離開柜員機時,忘記取回信用卡,犯罪嫌疑人林某某在被害人黃某取款時,在后面排隊等候,等待黃某離開后,犯罪嫌疑人林某某走到柜員機前準備插入自己的信用卡取款時,發(fā)現(xiàn)無法插入銀行卡,且柜員機屏幕顯示取款界面,嫌疑人林某某意識到可能是前一名取款人在取款后忘記將銀行卡取走,于是繼續(xù)利用被害人黃某的信用卡在柜員機上操作,將卡內(nèi)的8000元人民幣取出,隨后將信用卡取出,離開柜員機,并將被害人黃某的信用卡丟棄。

二、觀點與反駁。

(一)嫌疑人的行為構(gòu)成侵占罪。

持這一觀點的主要理由在于:被害人遺忘在柜員機內(nèi)的信用卡屬于遺忘物,嫌疑人先侵占了被害人的信用卡,而后才有使用信用卡的行為,適用行為是侵占信用卡的后續(xù)行為,應當以主行為的性質(zhì)認定犯罪的性質(zhì)。

該觀點值得商榷,第一,信用卡雖為有體物,但沒有達到侵占罪的定罪標準,不能評價為侵占罪中的財物,占有信用卡也不等于占有信用卡所記載的現(xiàn)金,具有社會危害性的侵犯財產(chǎn)的行為不是嫌疑人占有信用卡的行為,而是使用信用卡的行為。第二,被害人遺忘在柜員機內(nèi)的信用卡不屬于遺忘物,柜員機對于被遺忘在機內(nèi)的銀行卡具有自動吞卡功能,這說明對于被害人遺忘在柜員機內(nèi)的信用卡銀行柜員機具有保管功能,該卡并非出于完全失控狀態(tài),即使被害人將卡遺忘在柜員機內(nèi),該卡也屬于銀行保管之下的物品,而非遺忘物。第三,侵占罪的客觀方面是對于合法占有的財物拒不返還,本案中嫌疑人利用他人遺忘在柜員機內(nèi)的.信用卡進行操作取款以獲得現(xiàn)金的行為本身不具備合法性。

(二)嫌疑人的行為構(gòu)成信用卡詐騙罪。

認為嫌疑人的行為構(gòu)成信用卡詐騙罪的主要法律依據(jù)為,最高人民檢察院《關(guān)于拾得他人信用卡并在自動柜員機(atm機)上使用的行為如何定性問題的批復》(自205月7日起實施)認為,拾得他人信用卡并在自動柜員機(atm機)上使用的行為,屬于《刑法》第一百九十六條第一款第(三)項規(guī)定的冒用他人信用卡的情形,構(gòu)成犯罪的,以信用卡詐騙罪追究刑事責任。持該觀點者認為本案中嫌疑人獲得信用卡的途徑為拾得他人遺忘在柜員機內(nèi)的銀行卡,依法應認定嫌疑人的行為構(gòu)成信用卡詐騙罪。

否定該觀點的主要理由在于:第一,雖然最高人民檢察院作出了解釋,但對于拾得信用卡并使用的行為構(gòu)成信用卡詐騙罪還是盜竊罪,理論上有很大爭議,以張明楷教授為代表的學者認為這一行為構(gòu)成盜竊罪,以劉明祥教授為代表的學者們認為這一行為構(gòu)成信用卡詐騙罪。(各方主要觀點及闡述參見張明楷教授《也論拾得的信用卡在atm機上取款的行為性質(zhì)》及劉明祥教授《再論用信用卡在atm機上惡意取款的行為性質(zhì)》)第二,本案中嫌疑人取得信用卡的方式不是拾得,雖然法律沒有對何為拾得作出規(guī)定,但根據(jù)對拾得的通俗的理解,被拾得的物品應當屬于遺棄物或遺忘物,如上所述,本案中被遺忘在柜員機內(nèi)的信用卡并不屬于遺忘物,而是處于他人保管之下的物品。

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇二

訴訟是一種法律行為必須依法進行,法律的健全是訴訟活動的保障,這是訴訟的客觀要求。詳細內(nèi)容請看下文法律畢業(yè)論文提綱模板。

訴訟必須由人即訴訟主體來執(zhí)行,訴訟主體的意志必將在訴訟過程中打下自身的烙印,這是訴訟中的主觀體現(xiàn)。因此證人不出庭作證作為訴訟中的現(xiàn)象,也必須從這兩個方面尋找答案。即證人不出庭問題的解析必須置之于整個訴訟的背景下進行——這是本文的主要論點。

1我國法律在實體方面和程序方面對證人出庭的規(guī)范都存在一定的缺陷。

2各訴訟主體的實踐意志也在妨礙證人出庭。

對策。

1完善相應法律法規(guī),限制書面證言的使用。

2針對各自訴訟角色的不同制定響應的法律措施促使證人出庭。

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇三

感謝的對象一般包括五方面的人物,分別是你的指導老師、學院的老師、領(lǐng)導們、同學們、父母朋友。

當然,上述幾方面并不一定要面面俱到,但是感謝指導老師、學院的老師這兩項一般是必須的,切不可遺漏了。

我們中國人做事講究次序,所以這一點應該注意。我們認為,先后次序應該是:指導老師、學院的老師、學校領(lǐng)導、其他人,這樣的次序比較合理,也比較能夠得到答辯委員會的認可。因為,感謝自己的論文指導老師和任課老師,是最為重要的。至于學校的領(lǐng)導放什么地方,說實話,學校的領(lǐng)導不在乎。

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇四

隨著人類文明不斷進步,刑事訴訟的目的不再是單純地追求事實真實情況,而更多是基于對某種主導價值的考慮,從而對證據(jù)加以取舍。 ?詳細內(nèi)容請看下文。

從世界各國的非法證據(jù)排除規(guī)則來看,主要有兩種模式:一為強制排除模式,采用這種模式的典型國家如美國;一為裁量排除模式,采用這種模式的典型國家如英國。

美國是非法證據(jù)排除規(guī)則的發(fā)源地,它對該規(guī)則的貫徹執(zhí)行在世界各國也是最堅決、最徹底的 。在美國,它通常以積極的態(tài)度肯定非法證據(jù)排除規(guī)則,多實行強制排除模式,這種模式的特點是:法律明確規(guī)定通過非法程序獲取的證據(jù)作為一般性原則應當予以排除,同時又以例外的形式對不適用非法證據(jù)排除規(guī)則的情況加以嚴格限定,法官對于非法證據(jù)的排除基本上要依據(jù)法律的規(guī)定。

美國實行的是一種嚴格意義上的非法證據(jù)排除規(guī)則,即對于以非法手段取得的證據(jù)在刑事訴訟中將自動被排除或?qū)е伦C據(jù)不可采用。非法證據(jù)排除規(guī)則適用的范圍涵蓋四種法律實施官員進行的非法行為:(1)非法搜查和扣押;(2)違反第五條或六條獲得的供述法律專業(yè)畢業(yè)論文范文;(3)違反第五條或六條獲得人身識別的證言;(4)“震撼良心”的警察取證方法。[2]這些非法證據(jù)排除規(guī)則主要是基于以下幾種價值理念:

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇五

1、畢業(yè)論文大綱題目。應能概括整個論文最重要的內(nèi)容,言簡意賅,引人注目,一般不宜超過20個字。

2、論文摘要和關(guān)鍵詞。 論文摘要應闡述學位論文的主要觀點。代寫論文說明本論文的目的、研究方法、成果和結(jié)論。盡可能保留原論文的基本信息,突出論文的創(chuàng)造性成果和新見解。而不應是各章節(jié)標題的簡單羅列。摘要以500字左右為宜。關(guān)鍵詞 是能反映論文主旨最關(guān)鍵的詞句,一般3-5個。

3、目錄。既是論文的提綱,也是論文組成部分的小標題,應標注相應頁碼。

4、引言(或序言)。內(nèi)容應包括本研究領(lǐng)域的國內(nèi)外現(xiàn)狀,代寫論文本論文所要解決的問題及這項研究工作在經(jīng)濟建設(shè)、科技進步和社會發(fā)展等方面的理論意義與實用價值。

5、正文。是畢業(yè)論文的主體。

6、結(jié)論。論文結(jié)論要求明確、代寫論文精煉、完整,應闡明自己的創(chuàng)造性成果或新見解,以及在本領(lǐng)域的意義。

7、參考文獻和注釋。按論文中所引用文獻或注釋編號的順序列在論文正文之后,參考文獻之前。圖表或數(shù)據(jù)必須注明來源和出處。(參考文獻是期刊時,書寫格式為: [編號]、作者、文章題目、期刊名(外文可縮寫)、年份、卷號、期數(shù)、頁碼。 參考文獻是圖書時,書寫格式為:[編號]、作者、書名、出版單位、年份、版次、頁碼。)

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇六

前 言

一, 超期羈押的界定

二,超期羈押的危害性

超期羈押嚴重侵犯犯罪嫌疑人,被告人的人身自由權(quán)

超期羈押嚴重妨害了刑事司法程序公正的實現(xiàn)

超期羈押妨礙了刑事訴訟的效率,增加訴訟成本

超期羈押嚴重損害了法律的嚴肅性

三,超期羈押形成的原因

重實體,輕程序的觀念仍較為嚴重

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇七

摘要:

德國法上的法律推定分為事實推定和權(quán)利推定。法律的事實推定是指通過適用法律的規(guī)定,推定未知的事實。在適用法律上的事實推定時,當事人應證明作為推定的基礎(chǔ)事實(前提事實),只要前提事實能夠成立,被推定的事實的真?zhèn)尉兔鞔_了。而法律上的權(quán)利推定是指法律直接從基礎(chǔ)事實推斷某種權(quán)利存在,針對的是權(quán)利或法律關(guān)系的存在或不存在,也可以稱之為法律狀況推定。本文以《證明責任論》一書為基礎(chǔ),試圖用更簡潔易懂的文字從權(quán)利推定的概念和本質(zhì)、權(quán)利推定的排除和權(quán)利推定的法律淵源,適用范圍和體系地位三個大的方面對權(quán)利推定做一個詳細的介紹。

關(guān)鍵詞:

權(quán)利推定法律關(guān)系證明責任

一、權(quán)利推定的概念和本質(zhì)

(一)概念

法律上的權(quán)利推定是對權(quán)利或法律關(guān)系的直接推定。該推定是否成立與前提條件是否存在沒有關(guān)系,但本質(zhì)上法律上的權(quán)利推定與法律上的事實推定并沒有什么不同。例如,對占有物行使權(quán)利的人,推定為合法行使權(quán)力的人。再如,對土地邊界所設(shè)置的隔離物推定為共有物。當然,對這種推定仍允許對方提出反證予以推翻,但由于只有事實才能成為推定的對象,因而,不能采取直接證明權(quán)利是否存在的方法。要想推翻推定,只能對前提條件的不確定提出反證,一旦前提被證明是確定的時,便不允許推定被反證推翻,與法律上的事實推定相同,對方不可能對權(quán)力推定的結(jié)果直接予以證明。有關(guān)權(quán)利推定的例子很多,如《德國民法典》第891、921、1006、1362條等都是所謂的權(quán)利推定,他們都是針對權(quán)力或法律關(guān)系的存在或不存在的。

(二)本質(zhì)

1.其中一些推定是以法院的自由裁判行為為基礎(chǔ)的。例如,《民法典》891條的推定以在土地登記冊中的記載或注銷聯(lián)系為前提。

如果權(quán)利推定應被適用的話,其前提條件必須得到證明。例如《民法典》第1362條第2款的推定以屬于婦女個人專用的特定物為前提條件,這一點必須得到證明。

2.權(quán)利推定的對象是某種權(quán)利或法律關(guān)系的現(xiàn)實存在,或某種權(quán)利的不存在,具體來說包括以下幾點:

(1)只指向某種權(quán)利的獲得或指向某種法律關(guān)系的產(chǎn)生的推定,僅涉及權(quán)利形成的事實的存在,必要時涉及權(quán)利妨礙的事實的不存在,但不涉及權(quán)利妨礙和權(quán)利消滅的事實的不存在,該推斷僅考慮某種特定的產(chǎn)生要件。

(2)相反對某種權(quán)利的現(xiàn)實存在的推定,則不考慮從中可推斷出當時存在這一權(quán)利的所有事實。

(3)同樣權(quán)利不存在的推定,要多于權(quán)利消滅的推定,也就是說多于權(quán)利消滅事實的產(chǎn)生的推定,權(quán)利不存在的推定還包括下面的情況:由于不存在權(quán)利形成的事實或存在權(quán)利妨礙的事實,權(quán)利為成功地產(chǎn)生,但同樣也不考慮法律能夠也必須從中推斷出某種權(quán)利不現(xiàn)實存在的事實。如果取決于權(quán)利或法律關(guān)系產(chǎn)生或消滅的時刻,那么其結(jié)果是,權(quán)利推定對此提供不了依據(jù)。

3.權(quán)利推定不是法律后果推定。法律后果不是被推定的,而是被規(guī)定的。權(quán)利推定更確切的說是法律狀況推定,因此,將其稱為法律狀況推定會更好,更直觀些。

4.權(quán)利推定的效果如下:

(1)受益于推定的一方當事人必須就其主張的權(quán)利的存在或不存在作為權(quán)利主張來主張,相反,除推定的原始事實(在土地登記冊中登記、占有、繼承證書)外,它既不需要就權(quán)利產(chǎn)生的要件、權(quán)利消滅的要件提出主張,也不需要對其主張加以證明。也即,對于援引權(quán)利推定的一方當事人來說,它只需要主張權(quán)利或法律關(guān)系的存在或不存在并證明此權(quán)利推定的基礎(chǔ)事實,而不必主張產(chǎn)生權(quán)利或消滅權(quán)利的事實,更無需證明這些事實。然而權(quán)利推定規(guī)范的設(shè)置,并不能導致?lián)碛袡?quán)利外觀之人終局確定地享有真實權(quán)利,只是減輕了他的證明負擔,他因此無需積極證明自己權(quán)利的真實性,而是將舉證責任移轉(zhuǎn)給提出相反主張的人,由其舉證反駁權(quán)利推定,也就是說對方當事人想反駁推定,他就必須提出說明推定不正確的主張,且在發(fā)生爭議的情況下對其主張加以證明。

(2)對法官而言,法官不僅用不著對權(quán)利產(chǎn)生的要件或權(quán)利撤銷的要件進行認定,而且如同在訴訟中的承認一樣,也用不著進行法律適用,他只需要適用推定規(guī)范,并根據(jù)推定規(guī)范的前提條件,在反對的一方當事人就推定的正確性提出異議前,將權(quán)利或法律關(guān)系的存在或不存在作為其判決的基礎(chǔ)。

(3)權(quán)利推定的效果原則上有利于有理由提出權(quán)利推定所涉及的權(quán)利或法律關(guān)系存在或不存在的當事人,而不利于每一個被主張權(quán)利或法律關(guān)系存在或不存在的人。但權(quán)利推定的效果有時候會受到限制,如《民法典》1362條第一款的推定只有利于丈夫的債權(quán)人。

權(quán)利推定屬于典型的法律技術(shù),它的出發(fā)點是客觀事實,但又不絕對受此限制,而是在高度蓋然性的經(jīng)驗基礎(chǔ)上,用外在的事實狀態(tài)推導權(quán)利存續(xù)的狀態(tài),即權(quán)利外觀推定權(quán)利的存續(xù)、主體和內(nèi)容。據(jù)此,擁有權(quán)利外觀之人只要舉起推定力的盾牌,就無需證明自己物權(quán)的客觀存在性,并可防御他人對自己權(quán)利真實性的攻擊;提出相反主張者則要負擔該外觀之人不享有真實權(quán)利的證明責任,以之來推翻相應權(quán)利推定。在此,擁有權(quán)利外觀之人是防守者,其占據(jù)了有利的地位,提出相反主張之人是攻擊者,其地位較為不利。

不過,盡管這種推定有利于擁有權(quán)利外觀之人,讓其“不證自明”地享有相應的權(quán)利,但它仍然顧及了權(quán)利外觀與真實權(quán)利不一致的情形,使得真實權(quán)利人在這種情形中能通過“證偽”來推翻通過權(quán)利外觀推定真實權(quán)利的法律效果,從而保護真實權(quán)利人的利益。因此,可以說,權(quán)利推定規(guī)范結(jié)合了“不證自明”和“證偽”兩種方式。

(4)權(quán)利推定與證明責任的關(guān)系。權(quán)利推定對證明責任的影響表現(xiàn)在兩個方面:第一、對于提出被推定的權(quán)利存在或不存在的當事人來說,他只需主張推定規(guī)范的前提條件,且在該前提條件有爭議的情況下必須加以證明。對于無需依賴基礎(chǔ)事實的權(quán)利推定來說,連基礎(chǔ)事實也不必主張和證明。第二、對推定所針對的對方當事人來說,想阻止推定或排除推定的效果,則需就以下事實負主張和證明責任:主張和基礎(chǔ)事實不相容的事實;主張與被推定的權(quán)利不相容的權(quán)利狀態(tài)。如主張自己通過買賣、繼承等方式取得了物的所有權(quán),因此該物不可能屬占有物的對方所有。對于上述主張,該當事人應負證明責任。

(5)權(quán)利推定不同于解釋規(guī)則和證明規(guī)則。對于大多數(shù)推定來說,從開始就不適合,因為它不涉及需要解釋的意思表示和裁決,對于在土地登記冊中登記和遺產(chǎn)法院的證明而言,解釋可能是適宜的,但是,它并不像一個真正的解釋規(guī)則那樣,規(guī)定一個特定的解釋結(jié)果。所以權(quán)利推定不同于解釋規(guī)則;而相比較證明規(guī)則而言,權(quán)利推定想要的更多,它想推定權(quán)利或法律關(guān)系的直接存在或不存在,之所以說它不是證明規(guī)則,是因為證明只以事實為對象,而不是以權(quán)利的直接存在或不存在為對象。所以權(quán)利推定也不同于證明規(guī)則。

二、權(quán)利推定的排除

1.以自由裁判行為基礎(chǔ)的權(quán)利推定,可以以下列方式最終予以排除:例如,可根據(jù)《民法典》2362條的規(guī)定將繼承證書交給遺囑法院。根據(jù)894條的規(guī)定,更正土地登記冊中的內(nèi)容。

2.權(quán)利推定的效力可以通過對相對規(guī)范的前提條件的證明而在當事人之間予以排除。例如1006條,即對方當事人證明,他過去曾占有該物,后來被盜、遺失或因其他原因不再占有,或者占有人只是占有媒介人。

3.權(quán)利推定還可以通過對具備推定的前提條件的證據(jù)提出反證在當事人之間予以排除。

4.通過反面證明。反面證明為本證,任何當事人,只要推定指向他,他均可對權(quán)利推定進行反駁,只有當法院根據(jù)其心證積極地肯定:推定不真實,其對立面真實,也就是說,被推定存在的權(quán)利不存在,被推定屬于對方的權(quán)利不屬于對方,被推定不存在的權(quán)利存在,那么該反面證明就成功了。

可見反面證明是一種本證,他必須提出證據(jù)推翻依據(jù)法律推定的權(quán)利,也就是必須達到使法官確信推定的權(quán)利不存在的程度。

5.權(quán)利推定因相沖突的推定而失去效力。如果具有不同效果的數(shù)個權(quán)利推定均與同一個具體要件相適應,即構(gòu)成權(quán)利推定的沖突。在此必須通過對相抵觸的推定的效力的權(quán)橫,來決定效力的優(yōu)劣。只要一個推定必須回避另一個推定,隨著它受到反駁,另一個推定會立即得到重新重視。

三、權(quán)利推定的淵源、適用范圍和體系地位

1.權(quán)利推定的淵源只能是法律規(guī)范。法律行為不可能作為權(quán)利推定的基礎(chǔ)。

2.權(quán)利推定不僅僅適用于民事訴訟,而且適用于任何一個以推定所涉及的權(quán)利存在或不存在為裁決的對象或前提條件的程序。例如執(zhí)行程序、行政機關(guān)的程序、行政法院程序,尤其是享有自由審判權(quán)的機構(gòu)的程序。

3.權(quán)利推定不屬于程序法,而是屬于實體法。

參考文獻:

[3]陳康揚.法律邏輯原理.四川大學出版社.1998:127.

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇八

1、試論經(jīng)濟合同的分類及其法律特征

2、商事代理制度的完善

3、試論行紀合同的法律特征

4、試論居間合同的法律特征

5、旅游合同的法律特征

6、試論聯(lián)營合同的法律特征

7、論合同擔保制度的完善

8、合同實踐中的新問題及其對策

9、合同無效的探討與立法完善

10、新合同法特點

11、試述合同違約責任制度

12、試述合同的管理

13、我國合同法中債的效力擴張問題

14、旅游法調(diào)整對象的探討,試論莊稼活者合法權(quán)益的法律保護

15、我國旅游資源的法律保護

16、家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制的若干法律問題

17、土地有償使用的法律探討

18、試論農(nóng)村專業(yè)戶的合法權(quán)益的保護

19、試論聯(lián)營合同的若干法律問題

20、試論我國《公司法》的特色

21、試論城鎮(zhèn)集體所有制企業(yè)的法律保護

22、試論我國破產(chǎn)法律制度的特征

23、試論公司股票(或債券)的發(fā)行

24、試論公司重整制度

25、股份有限公司的組織機構(gòu)管理原則

26、有限責任公司制度與股份有公司制度的比較

27、試論我國保險法的.基本原則

28、論保險的功能及完善我國保險立法

29、論代位求償權(quán)

30、論保險合同的變更

31、保險業(yè)現(xiàn)金運用的監(jiān)督的研究

32、論強制保險制度

33、對保險費管理的法律問題

34、消費保險合同

35、論信貸合同的擔保

36、論融資租憑的若干法律問題

37、試論工業(yè)產(chǎn)權(quán)在發(fā)展我國外向型經(jīng)濟中的作用

38、提高專利實施率的若干法律問題

39、試論對藥品、化學物質(zhì)、計算機軟件的法律保護

40、略論“馳名商標”的法律保護

41、論我國的計算機軟件保護條例

42、完善我國商標管理制度的若干法律問題

43、試論我國技術(shù)引進與技術(shù)輸出的政策與法律

44、試論我國專利法制的完善

45、商事合同的法律問題

46、網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)、在線交易、電子商務法律問題

47、計算機法律問題

48、個人獨資企業(yè)、企業(yè)法研究

49、股份合作制企業(yè)法律問題

50、一個公司與國有獨資公司研究

51、公司法熱點音量法律思考

52、票據(jù)制度的完善

53、商事活動擔保問題

54、銀行制度的完善

55、論我國貨幣改革制度

56、論票據(jù)利益返還請求權(quán)

57、票據(jù)利益返請求權(quán)

58、票據(jù)制度中對善意第三人利益的保護

60、我國破產(chǎn)制度的完善

61、我國市場主體制度中需要自然人產(chǎn)制度

62、國有企業(yè)現(xiàn)狀和我國破產(chǎn)法的完善

63、和解制度論

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇九

摘要:與被告人權(quán)利保護相比,犯罪被害人的權(quán)利卻逐漸萎縮,在訴訟法上受到的保護較少。加強被害人的權(quán)利保障,并對被害人和被告人的權(quán)利加以合理適當?shù)钠胶?,成為各國刑事訴訟法的普遍發(fā)展趨勢。本文首先對被害人進行了界定,并分析了其特征,接著分析了國外刑事被害人權(quán)利配置狀況,在此基礎(chǔ)上,分析了我國刑事被害人的訴訟權(quán)利的配置狀況及存在的不足,最后結(jié)合存在的問題,提出了進一步完善措施,以此希望能加強對我國的刑事訴訟中的被害人保護。

關(guān)鍵詞:刑事被害人權(quán)利配置問題保障。

引言。

由于法制觀念的演進和人權(quán)思想的發(fā)展,原來在刑事訴訟中居于客體地位的被告人一躍成為刑事司法的中心,對被告人的權(quán)利保護日益完備,這是刑事訴訟科學文明的表現(xiàn)。但是與此相反,犯罪被害人的權(quán)利卻逐漸萎縮,在訴訟法上受到的保護較少。在有些時候,被害人只有告訴人的地位,甚至在訴訟程序中被以證人的身份傳喚,并要接受案件被告人及辯護人的質(zhì)問,這就存在使被害人再度受害的可能。如何保護被害人和重視被害人的權(quán)利問題,產(chǎn)生了重新探討的必要。加強被害人的權(quán)利保障,并對被害人和被告人的權(quán)利加以合理適當?shù)钠胶猓蔀楦鲊淌略V訟法的普遍發(fā)展趨勢。

根據(jù)全國人大的立法規(guī)劃,目前我國刑事訴訟法的再修改工作已經(jīng)進入關(guān)鍵階段。作為國家重要的基本法律之一,在依法治國與構(gòu)建和諧社會的背景下,刑事訴訟法的再修改必須以加強訴訟民主、強化人權(quán)保障、促進社會和諧為目標。而在具體修改議題即改革熱點的關(guān)注上,則要秉持一定的“問題意識”,堅持一切從實際出發(fā),著重解決現(xiàn)行立法和司法實踐中突出存在的問題。為此,本文就有關(guān)刑事訴訟中犯罪被害人的訴訟權(quán)利的配置和保障作一番探討,以此希望能加強對我國的刑事訴訟中的被害人保護。

刑事被害人界定及其訴訟地位。

犯罪被害人是犯罪直接侵害的對象,在歷史上曾經(jīng)是刑罰的發(fā)起者和實施者,直至后來成為犯罪的起訴者。被害人的態(tài)度直接決定著犯罪人的命運。

(一)刑事被害人界定。

刑事被害人,亦稱為刑事受害者或受害人,是與加害人相對應的稱呼。被害人的概念,從不同的視角,學界有不同的定義。

我國著名學者康樹華認為,被害人即是指因犯罪行為而使人身或財產(chǎn)遭受損害的人,是相對于犯罪人而言的。

而學者湯嘯天則認為,被害人是指正當權(quán)益遭受犯罪侵害的自然人、法人和國家。

綜上所述,被害人,是指合法權(quán)益遭受犯罪行為直接侵害的人。正確理解被害人這一概念的內(nèi)涵,應從以下三方面著手:

(3)必須是受到犯罪行為侵害。因一般民事侵權(quán)行為、自然災害等造成損失的人,并不是刑事意義上的被害人。

從范圍來看,刑事被害人不僅包括自然人被害人,還包括受到犯罪行為侵害的法人、其他組織,即單位被害人。

(二)刑事被害人訴訟地位。

縱觀世界各國,對被害人保護的思想和制度發(fā)展史,大體上可以分為三個階段,即私力救助階段―公力救助階段―公力救助與私力救助相結(jié)合階段。

被害人在刑事訴訟中的當事人地位分兩種情況,一種是自訴案件的當事人,另一種是公訴案件的當事人。首先從國家社會利益與個人利益平衡角度講,當公訴無力或不能時,被害人能按照自己的意志實現(xiàn)其追究犯罪的愿望和維護自己合法權(quán)益的要求。其次,從程序正義的角度講,賦予被害人當事人的訴訟地位,利于讓被害人通過親眼目睹審判的公正,緩解被害人過激的報復心理,消解犯罪這一矛盾源所帶來的沖突主體間的心理對抗及其對法制和司法過程的不信任感。最后,從被害人實質(zhì)權(quán)利保護的角度講,刑事司法的目的是要盡可能地恢復被害人受損的權(quán)益,只有賦予被害人當事人的地位,被害人才能透過刑事程序的運作維護自己合法權(quán)利,有效避免當事人在偵查、起訴、審判和最后執(zhí)行過程中再次受到傷害。這是刑事被害人權(quán)利保護的應有之意。

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇十

近幾年,教育事業(yè)的發(fā)展,高校的擴招,使得社會上大學生數(shù)量急劇增加,而且由于國際經(jīng)濟形勢疲軟的原因,高校大學生就業(yè)壓力空前增大。整個社會也越來越關(guān)注大學生創(chuàng)業(yè),對于這種社會熱點現(xiàn)象的討論也是褒貶不一。對仍在探索實踐階段的大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)現(xiàn)象,怎樣在法律層面給予合法的保護和支持,優(yōu)化社會創(chuàng)業(yè)環(huán)境,鼓勵更多的人成為創(chuàng)業(yè)者,也是當前法律研究的熱門課題之一。但不可否認的是,大學生通過創(chuàng)業(yè)可以有效緩解目前嚴峻的就業(yè)問題,將自己的社會價值充分體現(xiàn),而且其他行業(yè)勞動者也會得到帶動,從而拉動經(jīng)濟增長,所以應該對大學生創(chuàng)業(yè)予以合理的保護和支持。

一、目前我國法律對于保障高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的現(xiàn)狀。

現(xiàn)在與高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)有聯(lián)系的法律有多部,公法類法律和私法類法律的說法,是依照法律性質(zhì)來分類的,按創(chuàng)業(yè)階段劃分可分為初期籌備類法律、注冊管理類法律、規(guī)范經(jīng)營類法律。

這里依照法律所調(diào)整的關(guān)系把和高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)有聯(lián)系的法規(guī)進行分類:

一是國家宏觀調(diào)控法律。這些法律是調(diào)整國家與企業(yè)之間的法律關(guān)系,是國家對企業(yè)在商業(yè)活動中的行為進行必須的、有效的調(diào)控的法律。如《環(huán)境保護法》、《對外貿(mào)易法》、稅法、金融法、投資法等。

二是調(diào)整企業(yè)創(chuàng)建時的商業(yè)行為法律關(guān)系的法律。這些法律規(guī)范企業(yè)制度制定、創(chuàng)建企業(yè)所需要達到的條件等等事項,調(diào)整的是企業(yè)創(chuàng)建時的商業(yè)行為。如《個人獨資企業(yè)法》、《公司法》、《合伙企業(yè)法》、《公司登記管理條例》等。

三是調(diào)整市場商業(yè)行為法律關(guān)系的法律。這些法律調(diào)整的是在商業(yè)活動中,企業(yè)與其他企業(yè),以及消費者之間的法律關(guān)系,有效規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為,使企業(yè)合法經(jīng)營、公平交易。如《合同法》、《廣告法》、《反壟斷法》、《反不正當競爭法》、《消費者權(quán)益保護法》等。

五是調(diào)整、解決商業(yè)行為矛盾糾紛的法律。這些法律是調(diào)整商業(yè)活動中產(chǎn)生的糾紛法律關(guān)系,包括如何調(diào)解矛盾,理順責任關(guān)系,訴訟程序等方面。如《民事訴訟法》、《行政訴訟法》、《勞動爭議調(diào)解仲裁法》等。

六是調(diào)整勞動關(guān)系的法律,這些是調(diào)整雇傭方和被雇傭方之間勞動關(guān)系的法律,是勞動者保障自身權(quán)益,以及企業(yè)維持自身發(fā)展必不可少的法律規(guī)定。如《勞動法》、《工傷保險條例》、《勞動合同法》、《社會保險法》等。

令人可喜的是,目前我國政府及相關(guān)部門積極制定出臺一系列法律法規(guī)、政策措施,促進創(chuàng)業(yè)、就業(yè),努力優(yōu)化高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的社會環(huán)境,在加強創(chuàng)業(yè)、就業(yè)指導,合理有效簡化創(chuàng)業(yè)手續(xù)等方面進行改革,大大改善了高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的社會環(huán)境。尤其是2013年12月28日,十二屆^v^常委會第六次會議審議并通過了《公司法》修正案,其修改主要有三方面:

一是將注冊資本實繳登記制改為認繳登記制。取消公司股東(發(fā)起人)應當自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足出資,投資公司可以在五年內(nèi)繳足出資的規(guī)定;取消一人有限責任公司股東應當一次足額繳納出資的規(guī)定。公司股東(發(fā)起人)自主約定認繳出資額、出資方式、出資期限等,并記載于公司章程。

二是放寬注冊資本登記條件。取消有限責任公司最低注冊資本3萬元、一人有限責任公司最低注冊資本10萬元、股份有限公司最低注冊資本500萬元的限制;不再限制公司設(shè)立時股東(發(fā)起人)的首次出資比例;不再限制股東(發(fā)起人)的貨幣出資比例。

三是簡化登記事項和登記文件。有限責任公司股東認繳出資額、公司實收資本不再作為公司登記事項。公司登記時,不需要提交驗資報告。

《公司法》這一次修改的修正案自2014年3月1日起施行。這一次修改意在降低創(chuàng)業(yè)門檻,激發(fā)市場活力。

二、高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)法律層面主要面臨的障礙。

(一)高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的法律規(guī)定不夠完善。

目前很多地方為促進高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)提供了財政補貼、減免息小額貸款、中小企業(yè)全程孵化等有利政策和促進措施,然而一般小額貸款金額在10萬元以內(nèi)、期限2年等規(guī)定,對部分行業(yè)項目具有一定的支持和幫助,但對于很多高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)來說,支持和幫助有限,財稅政策多為減免一定時間的稅金和證照費用,支持的力度有限。

(二)其他促進大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的法律法規(guī)還不健全。

為大學生創(chuàng)業(yè)解決實際問題,建立高質(zhì)量高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)、就業(yè)的市場服務體系,是促進高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的堅實基礎(chǔ)和有力支撐。目前各類社會保障制度、服務制度、勞動市場中介制度等法規(guī)制度尚不完善,法律責任關(guān)系不清晰,造成了高校畢業(yè)生之間平等就業(yè)、技能水平提高等權(quán)利的不均衡,從而制約了大學生創(chuàng)業(yè)的能力及動力。

(三)由于促進創(chuàng)業(yè)的法規(guī)立法角度較高,難以有效保障大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)。

現(xiàn)在促進大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的政策,仍然是大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的主要依靠,但是政策的強制執(zhí)行力不強,不少促進創(chuàng)業(yè)的政策措施面臨執(zhí)行難、實現(xiàn)難,大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)得不到實惠,他們的發(fā)展受到了約制。我國大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的主要保障性法規(guī)是《就業(yè)促進法》,可是缺少針對大學畢業(yè)生的具體規(guī)定、專門規(guī)定、促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)的部門具體責任劃分,較為籠統(tǒng)的規(guī)定以及抽象的原則導致其真實效果不強。

(四)高校缺乏對大學生的創(chuàng)業(yè)教育、指導。

雖然很多學校已建立指導就業(yè)的教育體系,但創(chuàng)業(yè)教育缺少標準化規(guī)定,教育內(nèi)容、方法自主性、波動性大,缺少強制性制度規(guī)定,有些甚至脫離社會客觀實際?,F(xiàn)代社會市場經(jīng)濟是法治社會經(jīng)濟,較高的法律素養(yǎng)和法律意識可以幫助大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)時,提高自身素質(zhì)能力,有助于創(chuàng)業(yè)發(fā)展。但是有些高校受到教育資金的制約,難以有效推動創(chuàng)業(yè)指導教育,使得它們在大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)教育方面不能充分發(fā)揮,而且不少高校的法律教育也還是停留在對民法、刑法等基礎(chǔ)性法律知識教育,對財稅法、勞動法與社會保障法、市場經(jīng)濟的法律法規(guī)等方面則鮮有教授,這樣對大學生創(chuàng)業(yè)法律意識的提高不利。

三、完善高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)法律政策保障。

(一)加強促進大學生創(chuàng)業(yè)的立法針對性。

通過對比參考其他國家好的經(jīng)驗和做法,大多是把促進大學生創(chuàng)業(yè)規(guī)范化,用立法等手段推動其法治化,以法律手段保證政策措施的有效開展,規(guī)定好管理部門與社會機構(gòu)的責任關(guān)系,以法治化、規(guī)范化的方法落實促進創(chuàng)業(yè)措施。所以我們完善高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)法律政策保障的過程中應注意以下幾點:

首先,制定高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的專業(yè)法律門類。例如《高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)、就業(yè)促進條例》、《大學生創(chuàng)業(yè)促進辦法》等,以便研究促進高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的辦法、手段、措施,不斷完善法律體系,建立起系統(tǒng)的、高效的促進高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的法律體系。通過加快促進高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)專門法律的立法研究和實踐,理順政府、學校、社會組織和高校畢業(yè)生在創(chuàng)業(yè)中的責任與義務。

其次,完善高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)。主要包括:推進小額貸款政策制度的法制化。優(yōu)化小額擔保貸款程序,合法降低擔保準入標準,合理增加小額貸款金額、延長貸款期限,增強小額擔保貸款制度活力,使大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)中的融資行為在商業(yè)活動中更加靈活、有效。鼓勵大學生用智力型成果創(chuàng)業(yè),增加大學生創(chuàng)業(yè)用工業(yè)知識產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)的出資金額。健全有關(guān)大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的財稅法律制度,提高大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的財政預算投入,優(yōu)化創(chuàng)業(yè)補貼政策,加大財政轉(zhuǎn)移支付力度,尤其在政府采購、公共投入中對大學畢業(yè)生的創(chuàng)業(yè)產(chǎn)品予以適當、合法的傾斜照顧,擴大減免稅收稅種范圍,完善大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的稅收結(jié)構(gòu),有效降低大學畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)風險。

(二)建立健全高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)服務體系。

很多大學畢業(yè)生在創(chuàng)業(yè)時,對于其所遭遇的矛盾糾紛和法律問題很敏感,且不知所措,其中相當大的原因是由于他們對問題所涉及的相關(guān)法律知識了解不足,更重要的是他們不知道應該用什么渠道,什么方法去解決、應對這些問題。這一現(xiàn)象說明,高校和政府在高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)服務方面工作還存在失位。高校畢業(yè)生在有了困難時,不清楚應該用什么途徑,或該找什么部門尋求幫助,度過難關(guān),這一問題同時也是妨礙高校畢業(yè)生成功的一大因素。所以要建立健全創(chuàng)業(yè)服務系統(tǒng),尤其是建立一個高效、經(jīng)濟、有效的創(chuàng)業(yè)服務法律體系,對于高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)意義重大。在建立這一體系的過程中應注意以下幾點:

首先,在創(chuàng)業(yè)之前盡可能地為高校畢業(yè)生提供行業(yè)學習觀摩、可行性分析、創(chuàng)業(yè)風險評估等指導性服務。其次,在創(chuàng)業(yè)開始之后,由政府相關(guān)部門繼續(xù)提供法律咨詢、矛盾糾紛調(diào)解、法律援助等法律服務。最后,各政府部門和高校要積極發(fā)揮服務職能,充分利用輿論引導、政策扶持和指導教育等方法,打造一個囊括資訊共享、培訓提高、專家指導、分析咨詢等方面服務內(nèi)容的高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)服務系統(tǒng)。

(三)研究確定促進高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)的法律指導思想。

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇十一

3、論社會主義市場經(jīng)濟條件下法制建設(shè)構(gòu)想。

4、試論微觀經(jīng)濟運行的法律調(diào)節(jié)。

5、試論我國經(jīng)濟法的基本原則。

6、論經(jīng)濟法的基本特征。

7、建立完善我國經(jīng)濟法系的思考。

8、試析經(jīng)濟立法的適度超前。

9、經(jīng)濟立法與經(jīng)濟體制改革。

10、經(jīng)濟立法體制評析。

11、經(jīng)濟法與民法、商法的區(qū)別與聯(lián)系。

12、經(jīng)濟法律關(guān)系的本質(zhì)、特征和價值。

13、經(jīng)濟立法過程中的社會經(jīng)濟益效益問題。

14、試論經(jīng)濟法律責任。

15、試論經(jīng)濟法規(guī)與經(jīng)濟規(guī)律的聯(lián)系。

16、試論經(jīng)濟制裁。

17、試論經(jīng)濟監(jiān)督。

18、試論我國經(jīng)濟法律關(guān)系的特征。

19、社會主義市場經(jīng)濟法規(guī)范體系研究。

20、試論我國經(jīng)濟法律關(guān)系主體資格的確定。

21、試論我國經(jīng)濟法律關(guān)系的特征與分類。

22、試論產(chǎn)權(quán)關(guān)系的明析。

23、試論產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的法律地位。

24、試論國有資產(chǎn)管理機構(gòu)的法律地位。

25、試論國有資產(chǎn)經(jīng)營機構(gòu)的法律地位。

26、論經(jīng)濟管理權(quán)。

27、論企業(yè)經(jīng)營權(quán)。

28、試論經(jīng)濟權(quán)利與經(jīng)濟義務。

29、我國國有資產(chǎn)投資法的原則初探。

30、論我國固定資產(chǎn)投資的微觀規(guī)范體系。

31、論我國固定資產(chǎn)投資的微觀規(guī)范體系。

32、我國投資立法初探。

33、我國國有資產(chǎn)的法律責任初探。

34、試論格式合同與政府干預。

35、商品市場、要素市場的政府監(jiān)管及其法律規(guī)范。

36、試論建立現(xiàn)代企業(yè)制度。

37、試論我國企業(yè)法人財產(chǎn)權(quán)。

38、試論國有企業(yè)“法人財產(chǎn)權(quán)”的界定。

39、堅持和完善企業(yè)領(lǐng)導體制的法律思考。

40、國有企業(yè)職工主人翁地位探析。

41、試論我國法人登記管理法律制度。

42、試國有企業(yè)的經(jīng)濟法主體地位與企業(yè)法人獨立核算。

43、試論鄉(xiāng)村集體所有制企業(yè)的法律保護。

44、我國私營企業(yè)法。

45、試論企業(yè)集團和法律地位。

46、試論企業(yè)集團的法律特征。

47、企業(yè)集團的反壟斷問題探討。

48、企業(yè)兼并法律問題探討。

49、試論涉外經(jīng)濟法對改革開放政策的保護作用。

50、wto與涉外經(jīng)濟法制的完善。

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇十二

1、畢業(yè)論文大綱題目。應能概括整個論文最重要的內(nèi)容,言簡意賅,引人注目,一般不宜超過20個字。

2、論文摘要和關(guān)鍵詞。論文摘要應闡述學位論文的主要觀點。代寫論文說明本論文的目的、研究方法、成果和結(jié)論。盡可能保留原論文的基本信息,突出論文的創(chuàng)造性成果和新見解。而不應是各章節(jié)標題的簡單羅列。摘要以500字左右為宜。關(guān)鍵詞是能反映論文主旨最關(guān)鍵的詞句,一般3-5個。

3、目錄。既是論文的提綱,也是論文組成部分的小標題,應標注相應頁碼。

4、引言(或序言)。內(nèi)容應包括本研究領(lǐng)域的國內(nèi)外現(xiàn)狀,代寫論文本論文所要解決的問題及這項研究工作在經(jīng)濟建設(shè)、科技進步和社會發(fā)展等方面的理論意義與實用價值。

5、正文。是畢業(yè)論文的主體。

6、結(jié)論。論文結(jié)論要求明確、代寫論文精煉、完整,應闡明自己的創(chuàng)造性成果或新見解,以及在本領(lǐng)域的意義。

7、參考文獻和注釋。按論文中所引用文獻或注釋編號的順序列在論文正文之后,參考文獻之前。圖表或數(shù)據(jù)必須注明來源和出處。(參考文獻是期刊時,書寫格式為:[編號]、作者、文章題目、期刊名(外文可縮寫)、年份、卷號、期數(shù)、頁碼。參考文獻是圖書時,書寫格式為:[編號]、作者、書名、出版單位、年份、版次、頁碼。)。

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇十三

在心理學中,意志是指人自覺地確定目的并支配其行動以實現(xiàn)預定目的的心理過程。人在反映現(xiàn)實世界的時候,不僅對現(xiàn)實世界有依據(jù)其主觀思維的認識,而且還會對它們形成一定的情感體驗,并且在自我認識和情感的支配下有意識地去改造客觀世界。這種最終表現(xiàn)為行動的,積極要求改變現(xiàn)實世界的心理過程就構(gòu)成了心理活動的一個重要方面意志過程。意志與行為有著不可忽視的密切關(guān)聯(lián):意志引導行為。這種引導又體現(xiàn)在兩個方面:發(fā)動與制止。發(fā)動就是推動人去從事達到預定目的的所必需的行動;制止就是阻止不符合預定目的的行動。由此可見,如果沒有一定的意志因素,行為也就失去了根本的心理支持,那么這一行為就不成為我們刑法學上所談論的行為,因此也不會導致對此行為的刑事非難。

依照刑法學傳統(tǒng),罪過通常是指行為人對自己的行為將引起的危害社會的結(jié)果所持的一種故意或過失的心理態(tài)度。它以故意和過失為內(nèi)容,所以我們分別討論一下意志因素在故意與過失兩種心理狀態(tài)中的地位。

1、根據(jù)我國《刑法》第14條第1款規(guī)定:明知自己的行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果,并且希望或者放任這種結(jié)果的發(fā)生,因而構(gòu)成犯罪的,是故意犯罪。由此我們可以看出,我國刑法中規(guī)定的故意心理的意志因素具有兩方面特征:希望和放任,其表現(xiàn)為意志對行為的發(fā)動作用,在犯罪故意中具有決定性的意義。如果一個人僅有對自己行為的危害結(jié)果的認識而沒有形成犯罪的意志,不希望或放任這種危害結(jié)果的發(fā)生,便不可能自覺的確定行為的方向、步驟、方法,導致此種行為的事實。德國刑法學家克萊因指出:決意實施法律禁止的行為,或者決意不履行法律命令的行為,就表明積極的惡的意志,就是故意,可見故意心理是在積極的惡的意志的推動下而轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實中刑事非難的罪過心理的,它在犯罪的實施過程中具有決定的、主導的作用,是聯(lián)系犯罪意圖和犯罪行為的橋梁紐帶。總之,意志因素是在認識的基礎(chǔ)上,將人的心理外化到客觀世界的決定性因素,因此,意志是故意成立不可缺少的因素。

2、過失心理狀態(tài)下是否存在意志因素是一個相對復雜的問題,在刑法理論上一直爭論不休。我國《刑法》第15條第1款對過失犯罪作了規(guī)定,即應當預見自己的行為可能發(fā)生危害社會的結(jié)果,因為疏忽大意而沒有預見,或者已經(jīng)預見而輕信能夠避免,以致發(fā)生這種結(jié)果的,是過失犯罪,由這一規(guī)定可以看出我國刑法上規(guī)定的過失有兩種:(1)疏忽大意的過失;(2)過于自信的過失。

大多數(shù)學者將疏忽大意看作是這一過失心理的意志因素,但是筆者認為,意志的存在是以認識為前提和基礎(chǔ)的,在疏忽大意的過失中,其認識因素是應當預見而沒有預見,也就是說行為人對于其行為的危害結(jié)果是沒有認識的,既然沒有認識有何來的意志呢?那么這是不是意味著疏忽大意的過失心理中既無意識又無意志呢?這顯然與過失犯罪應承擔刑事責任相矛盾。對此陳興良教授認為過失犯罪心理過程是有意志參加與意識和無意識交錯活動的過程,在司法實踐中除個別沖動行為外,找不到完全沒有意志的過失犯罪。因此筆者認為,疏忽大意并不是這種過失心理的意志因素,而是行為人的一種潛意識的`表現(xiàn),這種潛意識導致了行為人的認識能力低于社會認可的正常標準,從而做出了與一般人的意志內(nèi)容相反的決定,在這種決定(實際上也就是意志因素)的引導下實施了危害社會的犯罪行為。

與疏忽大意的過失相同,筆者認為輕信同樣不是過于自信的過失心理的意志因素,它只是導致行為做出錯誤判斷的一種潛意識,在這種潛意識的指引下,行為人做出了與防止這一可能發(fā)生的危害結(jié)果的決意相悖的選擇,從中我們可以看出意志因素在這里也是不可忽視的,它間接地在整個的過失犯罪的過程中發(fā)揮著作用,并最終成為行為人承擔刑事責任的決定性因素。

基于此筆者認為雖然在過失犯罪中意識與意志因素的表現(xiàn)沒有故意犯罪表現(xiàn)得那么明顯,但是其在過失犯罪中的存在與作用的發(fā)揮是不可否認。

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇十四

隨著我國對國際業(yè)務開發(fā)力度的加大,我國跨國投資中的一些活動也涉及到法律適用的一些問題,加入wto以后,我國跨國投資和融資企業(yè)越來越多,與國家交流的范圍也越來越大,法律沖突和規(guī)則適用不同的情況經(jīng)常發(fā)生,那么我們應當如何認識這些沖突和規(guī)則并作出最有利的選擇是我國跨國企業(yè)發(fā)展的重要保障,本文從法律沖突及規(guī)則適用的相關(guān)角度探討跨國證券投資中的法律適用的一些問題,希望能夠為我國企業(yè)的發(fā)展提供良好的借鑒。

一、跨國證券投資法律沖突的問題

為了更好的保障跨國證券交易的正常進行,各國都針對跨國證券投資中的一些問題制定的專門的法律,但是這些法律規(guī)定并不具有世界性,而是各國從本國發(fā)展的角度制定的,其中的沖突也是非常多的??偟膩碚f,這些沖突主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

(一)調(diào)整法律關(guān)系存在沖突

證券投資的認識各國本來就存在不同的理解,那么在制定法律和運用法律解決問題的過程中自然也會存在很大不同,首先是證券發(fā)行主體、方法以及程序等方面存在差別,在規(guī)定上認識是非常不同的;其次是對于證券交易的方式、支付等一些規(guī)則的制定存在出入;再次國有關(guān)證券監(jiān)管結(jié)構(gòu)、監(jiān)管方式與措施、證券權(quán)益保護機制方面的不同規(guī)制;最后是各國對證券市場主體的法律規(guī)定亦存在差異,涉及證券商、證券交易所、證券登記機構(gòu)、證券投資公司、上市公司、證券投資者的主體資格與身份確認方面的法律沖突。

(二)各國對于證券投資行為的規(guī)制存在不同

跨國證券投資中需要進行一系列的行為,在這些行為的規(guī)范和指定的標準規(guī)則方面是存在不同認識的,比如各國在規(guī)制證券發(fā)行與交易行為時,對于如何認識兩種行為,以及在兩種行為的實施過程中如何進行控制都存在不同的理解,在規(guī)制內(nèi)容上也存在差異;在跨國企業(yè)上市的條件和對于該行為的監(jiān)管也存在差異,這些都是跨國證券投資中世界各國對一些行為規(guī)制過程中存在的不同,這些不同的認識,也就產(chǎn)生了法律適用沖突的問題,不利于共同問題的有效解決。

在以上內(nèi)容主要通過概括的方式對于跨國證券投資中各國法律存在的沖突問題進行了分析和描述,其實在理論研究之中,對于這一問題的理解也是存在差別的,比如有一些學者在概述法律適用沖突的過程中將這一問題分為三個部分進行分析:發(fā)行主體的沖突、發(fā)行客體的沖突以及發(fā)行行為和管理的沖突,不論哪一種劃分都沖根本上認識到跨國證券投資中存在法律適用的一些問題,也是未來需要我們重點解決的部分。

二、跨國證券投資中法律適用的沖突規(guī)范

世界各國對于跨國證券投資的行為都有規(guī)定,而且還存在著一些國際條約、多邊條約等,那么在真正出現(xiàn)跨國證券投資問題時應當如何適用、如何選擇?國際上對于這一問題的認識主要存在以下五種不同的問題,不論在證券交易還是發(fā)行都是存在的沖突規(guī)范。

(一)適用發(fā)行人的屬人法

在跨國證券投資中,一旦出現(xiàn)法律問題,如何適用法律時有一些國家的法律規(guī)定了適用發(fā)行人的屬人法,即由這個發(fā)行投資行為的跨國公司注冊地的法律決定法律沖突應當適用什么樣的法律,最主要的國家比如匈牙利,在其國際私法第28條第4款規(guī)定:"如果證券涉及社員權(quán)利,證券權(quán)利和義務的產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移、消滅和生效適用發(fā)行人屬人法。

(二)根據(jù)發(fā)行地和營業(yè)機構(gòu)所在地法律解決糾紛

這就是典型的屬地主義的思想,也是國家上比較多的做法,各國在規(guī)定一旦出現(xiàn)法律沖突如何解決時,許多情況下都是規(guī)定由營業(yè)機構(gòu)所在地的法律解決沖突,這一規(guī)定的目的是因為發(fā)行地和營業(yè)機構(gòu)所在地能夠切實、準確的了解到一些跨國證券投資企業(yè)的情況,并可以通過登記情況的調(diào)查了解到及時的信息,也便于當事人舉證和裁決機構(gòu)對糾紛的解決。

(三)適用物所在地法律

跨國證券投資中,其發(fā)行和交易的對象是廣范圍的,那么在發(fā)生法律糾紛時,產(chǎn)生的問題也是多種多樣的,而且各國對法律糾紛解決的規(guī)定是不同的,為了更好的保障當事人的利益,也同時為了實現(xiàn)權(quán)利的及時救濟,比如韓國法律就規(guī)定了對于無記名證券的權(quán)利取得、喪失適用無記名證券所在地的法律。

(四)適用證券交易所所在地的發(fā)展

這是針對跨國證券投資過程中證券交易如何使用法律的問題規(guī)定,不同國家的規(guī)定存在區(qū)別,但是許多國家規(guī)定了在發(fā)生證券交易糾紛時適用交易進行地的法律對糾紛進行解決?!缎傺览麌H私法》第27條規(guī)定:"通過證券交易所訂立的合同,適用證券交易所所在地法".《波蘭國際私法》第28條規(guī)定:"在交易所所為的法律行為之債,依交易所所在地法。"《白俄羅斯共和國民法典》第1125條第3款第2項規(guī)定:"在拍賣、招標或股票交易中締結(jié)的合同適用拍賣或招標舉行地或股票交易所所在地國法律。"此外《波蘭國際私法》第28條、《奧地利國際私法》第39條、以及加拿大《魁北克民法典》第3115條都有類似的規(guī)定。這些規(guī)定亦與"場所支配行為"的傳統(tǒng)國際私法理念一致。

(五)由交易進行地法律進行調(diào)整

跨國公司證券交易不同于國內(nèi)證券的交易,跨國證券投資在證券交易過程中具有更多的靈活性,能夠根據(jù)實際的需要進行證券交易,而且現(xiàn)代網(wǎng)絡技術(shù)的發(fā)展,也為證券交易的跨空間性提供了最大的可能,因此為了適應國際發(fā)展的狀況,保障交易的正常進行,一些國家法律規(guī)定了對于糾紛的解決適用交易進行地的法律。比如阿根廷法律規(guī)定,債券和向持票人付款的票據(jù),其轉(zhuǎn)讓,適用轉(zhuǎn)讓地國法。

此外法國民法典國際私法法規(guī),規(guī)定"股票轉(zhuǎn)讓人與持有人之間的關(guān)系,及持有人與第三人之間的關(guān)系也可以適用指示證券支付地法。"

三、跨國證券投資中的法律適用的特點和發(fā)展

(一)證券交易的雙重法律適用問題

在實際的工作和法律制定過程中可以看出,有關(guān)證券規(guī)定的法律其實是具有公法和私法雙重性質(zhì)的,而且各國根據(jù)本國的實際情況在制定法律的過程中也充分考慮的證券交易的雙重適用的問題:強制法規(guī)定和直接適用法,在這兩種不同立法思路的指引下,造成各國對于跨國證券投資中的交易問題規(guī)定不一。但是從主體和交易的強制性方面看,這是私法調(diào)整的領(lǐng)域,但是從國家規(guī)范證券交易和發(fā)行秩序以及管理行為上看,這又是公法的范疇。因此其是具有雙重性質(zhì)的法律適用。

(二)證券法的直接適用問題

各國對證券市場實行管理的制度屬于公法領(lǐng)域的規(guī)制范圍,應當不同于傳統(tǒng)國際私法意義上的法律沖突問題。

證券監(jiān)管領(lǐng)域中的這些問題,是各國證券法的直接適用領(lǐng)域,不存在當事人選擇適用或傳統(tǒng)的法律沖突。如違反證券監(jiān)管法規(guī),則應承擔行政責任,如致他人損害還應承擔民事責任。雖然證券監(jiān)管屬公法領(lǐng)域,但其所調(diào)整的證券發(fā)行與交易關(guān)系及其規(guī)則在性質(zhì)上仍屬私法內(nèi)容,所以證券法是兼具私法與公法內(nèi)容的特殊法律部門。證券法規(guī)范證券市場各方主體的行為,而以民事責任為主的私法規(guī)制則是構(gòu)建證券市場的法律基礎(chǔ)。如前所述,各國對證券民事責任的構(gòu)成的規(guī)定不同,導致了在證券跨國發(fā)行及交易的情形下產(chǎn)生一定的法律沖突,所以首先應對證券法中的具體規(guī)范內(nèi)容進行識別,區(qū)分公法屬性與私法屬性,以采用不同的法律適用原則。

四、結(jié)語

跨國證券投資的發(fā)展是世界經(jīng)濟一體化的表現(xiàn),也是實現(xiàn)國家、社會進步的標志,作為一個發(fā)展中國家,通過這種方式與世界各國進行有效的經(jīng)濟鏈接,利用世界的資金以及其他資源為我國經(jīng)濟的發(fā)展提供支撐,是一個可取之道。但同時也要看到其中的一些問題,比如我國在競爭力、經(jīng)營方式上的差別,這些問題最終都是要依靠法律進行解決,只有做好法律適用的選擇,解決法律適用的問題才能我國跨國證券投資業(yè)務的發(fā)展提供依托。

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇十五

與被告人權(quán)利保護相比,犯罪被害人的權(quán)利卻逐漸萎縮,在訴訟法上受到的保護較少。加強被害人的權(quán)利保障,并對被害人和被告人的權(quán)利加以合理適當?shù)钠胶?,成為各國刑事訴訟法的普遍發(fā)展趨勢。本文首先對被害人進行了界定,并分析了其特征,接著分析了國外刑事被害人權(quán)利配置狀況,在此基礎(chǔ)上,分析了我國刑事被害人的訴訟權(quán)利的配置狀況及存在的不足,最后結(jié)合存在的問題,提出了進一步完善措施,以此希望能加強對我國的刑事訴訟中的被害人保護。

刑事被害人權(quán)利配置問題保障

由于法制觀念的演進和人權(quán)思想的發(fā)展,原來在刑事訴訟中居于客體地位的被告人一躍成為刑事司法的中心,對被告人的權(quán)利保護日益完備,這是刑事訴訟科學文明的表現(xiàn)。但是與此相反,犯罪被害人的權(quán)利卻逐漸萎縮,在訴訟法上受到的保護較少。在有些時候,被害人只有告訴人的地位,甚至在訴訟程序中被以證人的身份傳喚,并要接受案件被告人及辯護人的質(zhì)問,這就存在使被害人再度受害的可能。如何保護被害人和重視被害人的權(quán)利問題,產(chǎn)生了重新探討的必要。加強被害人的權(quán)利保障,并對被害人和被告人的權(quán)利加以合理適當?shù)钠胶?,成為各國刑事訴訟法的普遍發(fā)展趨勢。

根據(jù)全國人大的立法規(guī)劃,目前我國刑事訴訟法的再修改工作已經(jīng)進入關(guān)鍵階段。作為國家重要的基本法律之一,在依法治國與構(gòu)建和諧社會的背景下,刑事訴訟法的再修改必須以加強訴訟民主、強化人權(quán)保障、促進社會和諧為目標。而在具體修改議題即改革熱點的關(guān)注上,則要秉持一定的“問題意識”,堅持一切從實際出發(fā),著重解決現(xiàn)行立法和司法實踐中突出存在的問題。為此,本文就有關(guān)刑事訴訟中犯罪被害人的訴訟權(quán)利的配置和保障作一番探討,以此希望能加強對我國的刑事訴訟中的被害人保護。

犯罪被害人是犯罪直接侵害的對象,在歷史上曾經(jīng)是刑罰的發(fā)起者和實施者,直至后來成為犯罪的起訴者。被害人的態(tài)度直接決定著犯罪人的命運。

刑事被害人,亦稱為刑事受害者或受害人,是與加害人相對應的稱呼。被害人的概念,從不同的視角,學界有不同的定義。

我國著名學者康樹華認為,被害人即是指因犯罪行為而使人身或財產(chǎn)遭受損害的人,是相對于犯罪人而言的。

而學者湯嘯天則認為,被害人是指正當權(quán)益遭受犯罪侵害的自然人、法人和國家。

綜上所述,被害人,是指合法權(quán)益遭受犯罪行為直接侵害的人。正確理解被害人這一概念的內(nèi)涵,應從以下三方面著手:

(3)必須是受到犯罪行為侵害。因一般民事侵權(quán)行為、自然災害等造成損失的人,并不是刑事意義上的被害人。

從范圍來看,刑事被害人不僅包括自然人被害人,還包括受到犯罪行為侵害的法人、其他組織,即單位被害人。

縱觀世界各國,對被害人保護的思想和制度發(fā)展史,大體上可以分為三個階段,即私力救助階段—公力救助階段—公力救助與私力救助相結(jié)合階段。

被害人在刑事訴訟中的當事人地位分兩種情況,一種是自訴案件的當事人,另一種是公訴案件的當事人。首先從國家社會利益與個人利益平衡角度講,當公訴無力或不能時,被害人能按照自己的意志實現(xiàn)其追究犯罪的愿望和維護自己合法權(quán)益的要求。其次,從程序正義的角度講,賦予被害人當事人的訴訟地位,利于讓被害人通過親眼目睹審判的公正,緩解被害人過激的報復心理,消解犯罪這一矛盾源所帶來的沖突主體間的心理對抗及其對法制和司法過程的不信任感。最后,從被害人實質(zhì)權(quán)利保護的角度講,刑事司法的目的是要盡可能地恢復被害人受損的權(quán)益,只有賦予被害人當事人的地位,被害人才能透過刑事程序的運作維護自己合法權(quán)利,有效避免當事人在偵查、起訴、審判和最后執(zhí)行過程中再次受到傷害。這是刑事被害人權(quán)利保護的應有之意。

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇十六

摘要:信仰是在法律職業(yè)形成的過程中形成的,法律職業(yè)共同的精神追求。法律職業(yè)信仰的表現(xiàn)形態(tài)包括法律信念、法律理念、法律觀念、法律意識等,其核心是一種對法治的精神追求。

關(guān)鍵詞:法學;職業(yè)道德

一、我國法學本科階段法律職業(yè)道德教育的現(xiàn)狀及其原因

1.國家統(tǒng)一司法考試中法律職業(yè)道德考核的分值偏低

從2002年開始,國家統(tǒng)一司法考試將法律職業(yè)道德納入考試范圍,但是考核的分值始終徘徊在5分左右,與其他的內(nèi)容動輒幾十分相比較很難引起人們的重視。目前,很多高校在確定本校的法學專業(yè)教學計劃時主動向司法考試中考核內(nèi)容較多的科目傾斜。暫且不論這種做法的對錯,但在實踐中卻直接導致了法律職業(yè)道德課程的虛設(shè),甚至有的高校根本就不設(shè)這門課程。有關(guān)法律職業(yè)道德的內(nèi)容,卻在法理學、訴訟法或者司法制度概論等課程中講解。這一點也顯示了法律職業(yè)道德課程在高校法學專業(yè)課程設(shè)置中地位較低。此外,很多高校在法學本科專業(yè)教學計劃中設(shè)置思想道德修養(yǎng)課程,作為必修課,但沒有專門設(shè)置系統(tǒng)學習法律職業(yè)道德的課程。思想道德修養(yǎng)課程主要是講解公共道德的課程。法律職業(yè)道德雖然屬于道德的范疇,但不同于公共道德。法律職業(yè)道德具有主體的特殊性、規(guī)范的明確性和具有較強的約束力的特征。法律職業(yè)道德適用的主體主要是專門從事法律工作的法官、檢察官和律師等法律職業(yè)人員,對于非法律職業(yè)人員沒有約束力。法律職業(yè)道德不能停留在一般道德準則層面,必須形成具有明確權(quán)利義務內(nèi)容的、具體的標準和可操作的行為規(guī)范。如我國最高人民法院發(fā)布的約束法官行為的《中華人民共和國法官職業(yè)道德基本準則》、最高人民檢察院通過的約束檢察官行為的《檢察官職業(yè)道德基本準則》(試行)和中華律師協(xié)會通過的約束律師行為的《律師執(zhí)業(yè)行為規(guī)范》(試行),這些基本規(guī)則都對相關(guān)法律職業(yè)的道德作出了特別的要求。而且,這些規(guī)范均具有實質(zhì)性的約束力。如果違反了職業(yè)道德規(guī)范,均要求追究相應的紀律責任,甚至是法律責任。所以,思想道德修改課程不能完全取代法律職業(yè)道德課程。再加上思想道德修養(yǎng)課程教學內(nèi)容和教學方法陳舊,教學效果欠佳,根本不能滿足法學專業(yè)法律職業(yè)道德教育的要求。

2.法律職業(yè)道德領(lǐng)域的專業(yè)研究人員較少,師資缺乏

目前在法律職業(yè)道德領(lǐng)域內(nèi)進行專業(yè)研究的人員較少,各高校中從事法律職業(yè)道德教育的師資嚴重缺乏。這也直接導致法律職業(yè)道德課程開設(shè)的困難。部分高校在法學教學計劃中將法律倫理學作為法學選修課程。但是因為缺乏專業(yè)的師資,該課程一直沒有真正開設(shè)。有些高校雖然開設(shè)了該課程,但是多由法理學或訴訟法學方面的教師擔任主要教學工作。這些人員沒有真正研究過法律職業(yè)道德,因此,該課程的教授也只能限于對有關(guān)職業(yè)倫理規(guī)范的講解。另外,法律職業(yè)道德課程方面的教材和資料也相對較少,對于該課程的開設(shè)也有較大的影響,直接制約了法學本科階段法律職業(yè)道德教育的發(fā)展。

二、完善法學本科階段法律職業(yè)道德教育的措施

1.明確法律職業(yè)道德在法學本科階段的目標和定位

我國目前司法改革中提到了“審判分離”,對于司法官不但要求具有成熟的司法經(jīng)驗、深厚的法學知識背景和一定的修養(yǎng),還要求司法官具有公正清廉、忠于法律的職業(yè)道德。法律職業(yè)道德是法律職業(yè)者必備的素養(yǎng)之一,因此,法學教育必須重視法律職業(yè)道德的教育。我們應該改變目前對法律職業(yè)道德的忽視態(tài)度,在設(shè)立法學本科階段的培養(yǎng)目標時,明確法律職業(yè)道德的內(nèi)容。在確定法學本科專業(yè)核心課程時,法律職業(yè)道德應該成為核心課程之一。

2.加大法律職業(yè)道德在國家統(tǒng)一司法考試中的考核比重

設(shè)置法律職業(yè)道德門檻法律職業(yè)道德一直是各國普遍關(guān)注的重要問題,對法律職業(yè)群體具有重要的意義。英國大學的法學院除了比較重視對學生的基礎(chǔ)知識和實踐能力的培訓外,還有重點地安排教學計劃來培養(yǎng)學生的綜合素質(zhì),如道德、法律倫理、職業(yè)素質(zhì)、律己意識等。美國大部分州要求學生在獲得律師職業(yè)資格之前必須通過律師職業(yè)道德考試。在通過律師職業(yè)道德考試和律師資格考試后,美國法科畢業(yè)生仍須通過由各州律師公會主持的“道德品格”考察和面試才能宣誓成為正式律師。與英美等國家對法律職業(yè)道德的要求相比較,我國對法律職業(yè)道德方面的要求是比較低的。就律師職業(yè)來說,只要品行良好,沒有因故意犯罪受過刑事處罰和被開除公職、吊銷律師執(zhí)業(yè)資格,就可以取得律師執(zhí)業(yè)資格。沒有對法律職業(yè)道德做特別的要求。這也直接導致了法律職業(yè)道德課程在實踐中得不到重視。因此,筆者建議應加大法律職業(yè)道德在國家統(tǒng)一司法考試中的考核比重,提高相應的分值,改變目前各高校中不設(shè)或者虛設(shè)法律職業(yè)道德課程的現(xiàn)狀。另外,在取得有關(guān)職業(yè)資格和執(zhí)業(yè)資格時,提出高于普通大眾公共道德的要求。

3.探索多種形式的教學方法,提高法律職業(yè)道德課程的教學效果

法律職業(yè)道德的教學必須使法律職業(yè)道德要求內(nèi)化成法律職業(yè)人人格的一部分。雖然不同的法律職業(yè),具體的職業(yè)道德并不完全相同,但法律職業(yè)道德包括忠于法律,忠于職守,廉潔公正以及行為端正自重等,這是法律職業(yè)共同體共同遵守的職業(yè)倫理。法律職業(yè)道德教育的內(nèi)容決定了在教學過程中不能單純地對學生進行倫理道德說教,而是應該通過收集大量的法律實踐資料,創(chuàng)設(shè)生動的法律職業(yè)場景,通過多種教學方法進行教學。大學本科階段是法律職業(yè)道德培養(yǎng)和教育的關(guān)鍵時期,是法律職業(yè)人形成法律職業(yè)道德的重要階段。在教學方面上,可以采用案例教學法、模擬法庭和法律診所等教學方法,為學生提供道德情感體驗的環(huán)境,使法律職業(yè)道德真正內(nèi)化成他們的信仰。此外,也可以聘請具有較高的法律威望的專業(yè)人士為學生做法律職業(yè)道德方面的專題講座,提高學生的道德認同。

4.培養(yǎng)法律職業(yè)信仰法律職業(yè)

信仰是在法律職業(yè)形成的過程中形成的,法律職業(yè)共同的精神追求。法律職業(yè)信仰的表現(xiàn)形態(tài)包括法律信念、法律理念、法律觀念、法律意識等,其核心是一種對法治的精神追求。如果主體本身缺乏法律信仰和精神追求,沒有規(guī)則至上的信念,沒有權(quán)利本位與權(quán)力控制的觀念,法治也很難實現(xiàn)。因此,在法學本科階段的教學中,不僅是法律職業(yè)道德課程,其他法學課程包括理論性和應用的課程的教學中,都必須將法律職業(yè)信仰的培養(yǎng)作為其重要的內(nèi)容。

參考文獻

法律專業(yè)畢業(yè)論文范文

法學畢業(yè)論文8000字

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇十七

期待可能性理論產(chǎn)生于二十世紀初的德國,在大陸法系國家的刑法理論中研究探討的比較多,不過由于我國對期待可能性理論的研究起步相對較晚,在許多問題上還沒有形成一個較為統(tǒng)一的意見,直到今天,對期待可能性理論的價值以及理論本身,都沒有居絕對優(yōu)勢地位的學說。雖然對于期待可能性刑法理論上尚爭論不休,但其合理意義早已存在于刑事司法實踐中,這是不爭的事實。因此本文著重對期待可能性理論進行研究,先簡要介紹期待可能性理論的概念界定,理論基礎(chǔ)和形成發(fā)展等基礎(chǔ)法律問題,再分析期待可能性理論的地位和適用問題并提出自己的見解,最后在對期待可能性理論進行深入研究的基礎(chǔ)上,提出我國刑法對期待可能性理論借鑒的一些淺見,希望對立法和理論研究能有所啟發(fā)。

(2)研究意義。

期待可能性理論的積極意義在于考慮行為人本身的實際情況,不強人所難,能達到事實上的合理性和實質(zhì)正義,不給被告人附加多余義務。因此,通過對期待可能性理論的研究,可以給刑事責任的認定提供人性的標尺,使刑事責任認定更加合乎情理、充滿人性,引入期待可能性理論對我國的刑法理論和刑事立法都具有一定的借鑒價值,并且在刑事司法方面也可以發(fā)揮其獨特的作用,對現(xiàn)實許多疑難、爭議案件可作出令人信服的闡釋,更容易實現(xiàn)我們司法公正與合理的目標。

二、文獻綜述內(nèi)容。

1、期待可能性的概述。

(1)劉昌強、崔志鑫在《穿越的路徑》中主張從狹義上理解期待可能性,認為期待可能性是指僅從行為時的外部情況考慮,期待行為人不為犯罪行為而為其他適法行為的可能性。

(2)崔蘭、崔志強在《論刑法中的期待可能性》中主張從廣義上理解期待可能性,認為期待可能性是指根據(jù)行為人行為時的各種因素,能夠期待行為人選擇合法行為,如果不能期待行為人實施其他適法的行為,就不能對行為人的行為要求承擔一定的責任。

2、期待可能性理論的地位。

(1)龍立豪,馬六生在《論期特可能性理論在我國刑法中的適用》中主張故意、過失構(gòu)成要素說,他們認為應當把期待可能性置于故意、過失中來理解,期待可能性是故意和過失的構(gòu)成要素,包含在故意與過失之中,有期待可能性,就存在罪過心理,無期待可能性,就無罪過心理。

(2)陳興良在《刑法學》期待可能性一章中主張與責任能力、故意或過失并列的第三責任要素說,他認為期待可能性作為客觀的責任要素,與責任能力以及作為主觀要素的故意、過失構(gòu)成責任的三大要素,只有三者同時具備,行為人才具有有責性。

(3)姜曉貞在《論期待可能性理論及其與我國刑法的關(guān)系》中。

主張阻卻責任事由說,認為期待可能性不是與責任能力、故意或過失并列的第三責任要素,也不是故意、過失構(gòu)成要素,而應當將不存在期待可能性的情形,理解為一種責任阻卻事由。

(4)馬克昌在《德日刑法理論中的期待可能性》中主張可罰的阻卻、減少責任說,他認為沒有期待可能性的場合,如同沒有責任能力的場合一樣,并不是成為沒有責任,只是成為沒有可罰的責任。

3、期待可能性的判斷標準。

(1)陳興良在《期待可能性問題研究》中主張行為人標準說,他認為以行為人自身的具體情況為標準,根據(jù)此人在此時此景之下是否能夠?qū)嵤┻m法行為來確定。

(2)舒洪水在《期待可能性理論的哲學基礎(chǔ)與本土化思考》中主張國家標準說,認為應當以期待行為人實施適法行為一方的國家或國法秩序為標準,考慮其具體要求。

(3)盧蕊在《期待可能性判斷淺析》一文中主張平均人標準說,她認為應當把平均人放到行為人的處境看是否能夠期待他們實施適法行為,根據(jù)平均人是否會實施與行為者同樣的行為來確定。

(4)付立慶在《人權(quán)標準說—認定期待可能性有無的一種新標準》中主張人權(quán)標準說,將期待可能性有無之認定應以被期待者之人權(quán)之充分關(guān)注為旨趣。

4、我國刑法對期待可能性理論的借鑒。

(1)楊興培在《期待可能性的實踐批評》中對于期待可能性的引入持否定態(tài)度,他認為在法治社會里,對各種違法犯罪行為的評價與認定,應當堅持“規(guī)范在前、價值在后”的基本原則,而不是顛倒,期待可能性作為一種人文價值,雖然有一定的合理性,但是應當讓位于刑法規(guī)范。

(2)高曉飛在《期待可能性理論中國化的困境與思路》主張引入期待可能性,他認為引入期待可能性有利于促進我國刑法基本理念變革,有利于合理解釋我國刑法中的一些重要理論問題,使刑事責任認定更加合乎情理、充滿人性。

我認為目前學術(shù)界對于期待可能性理論的研究存在很多問題,尤其是對于期待可能性的地位和判斷標準兩個問題,學者們的爭論就一直沒有中斷過,因此造成了期待可能性理論在適用上的.一系列問題,使得刑事責任的確定缺乏人性的標尺,使得現(xiàn)實許多疑難、爭議案件難以作出令人信服的闡釋。鑒于期待可能性存在的理論價值,我認為應當對期待可能性的概念、地位和判斷標準作進一步研究,確定一個統(tǒng)一的標準,進而提出我國刑法對期待可能性理論借鑒的一些淺見,希望對立法和理論研究能有所啟發(fā)。

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇十八

所研究問題的實踐狀況:

非國家工作人員受hui罪是刑法修正案新確立的一個罪名,也是實踐中多發(fā)常見的一種犯罪。隨著我國市場經(jīng)濟的日益發(fā)展,市場經(jīng)濟越來越需要一只宏觀的手來規(guī)范自由經(jīng)濟市場所不能解決的一些問題,對于市場規(guī)范化的法律就呼之欲出。商業(yè)受hui嚴重擾亂市場經(jīng)濟的公平競爭環(huán)境,社會發(fā)展深受影響,為此立法機關(guān)對商業(yè)hui賂行為進行了嚴格的調(diào)整。其中公司非國家工作人員受hui罪就是商業(yè)受hui罪中一項強有力的定性針。

但是現(xiàn)實狀況復雜多變,立法往往解決不了現(xiàn)實的一些狀況,比如說過去的公司企業(yè)人員受hui罪主體過于狹窄,針對此《刑法修正案六》就將公司企業(yè)人員受hui罪改成了非國家工作人員受hui罪。但是,非國家工作人員到底包括哪些人員,除了過去的公司企業(yè)人員,是否還包括非政府部門設(shè)立的民間團體、基金會等機構(gòu)的員工。例如足協(xié)會長,裁判等工作人員收受紅包,吹黑哨的行為;還有醫(yī)生,教師等事業(yè)單位的工作人員索取或收受他人財物,為他人謀利益的行為;另外外國人在中國的受hui行為如何定性等等,這些實踐中出現(xiàn)的問題都亟待解決。

依照我國簽署的《聯(lián)合國反腐`公約》第15條規(guī)定,hui賂可以是任何不正當好處,其涵義明顯寬于我國刑法中對hui賂范圍的規(guī)定。中國現(xiàn)行刑法將“hui賂”的內(nèi)容直接限定為“財物”,把財物之外的利益排除在hui賂內(nèi)容之外。姜偉認為,像免費提供勞務、裝修住房、提供住房使用權(quán)、出國出境旅游等財產(chǎn)性利益,只不過是金錢財物的另一種表現(xiàn)形式而已。但是,到底擴大到多大的范圍,各界還有爭議。

按照《聯(lián)合國反腐`公約》規(guī)定,只要索取或者收受不正當好處的行為是與其職務行為相關(guān)的,就構(gòu)成受hui犯罪。而我國刑法第385條規(guī)定,受hui罪有兩種基本行為形式:一是索取hui賂,即利用職務上的便利,索取他人財物;二是收受hui賂,即利用職務上的便利,非法收受他人財物,為他人謀取利益。對于后者,行為人必須同時具備“收受他人財物”與“利用職務便利為他人謀取利益”兩方面的要件,才能構(gòu)成受hui罪。在司法實踐中,“為他人謀取利益”這個要件為預防和打擊許多腐`交易帶來了不利影響,給司法實踐帶來很多棘手的問題,甚至可能導致行為人逃脫法網(wǎng)。

這些都是非國家工作人員受hui罪在具體實踐中遇到的疑難問題,需要明確認定,以免給刑事審判帶來諸多模糊不清的裁判。立法,隨著社會經(jīng)濟發(fā)展不斷在完善以迎合新的情況發(fā)生,但是為保證法律的穩(wěn)定性,我們更應該做的是如何能解釋法律,理解法律,而不是頻繁的更正法律。

所研究問題的理論研究狀況:

非國家工作人員受hui罪由它的前身公司、企業(yè)人員受hui罪修改而來。對于公司、企業(yè)人員受hui罪,我國法學界進行了一系列研究;《刑法修正案(六)》對原公司、企業(yè)人員受hui罪修改之后,學者們又對新的規(guī)定進行了有益的探討。關(guān)于該罪名,有代表性的研究成果主要有:谷福生、蘇曉紅編著的《商業(yè)hui賂犯罪案件——立案定罪量刑標準》,呂天奇著《hui賂罪的理論與實踐》,陳煒、劉期湘發(fā)表于《法學評論》2005年第2期的論文《論公司、企業(yè)人員受hui罪的若干問題》,劉憲權(quán)發(fā)表于《法學》2006年第2期的論文《刑法修正案(六)草案評析》等。學者們的研究主要集中在以下幾個方面:

非國家工作人員受hui罪的概念仍有爭議,基本持五種觀點,圍繞索hui與受hui是否都要求為他人謀利益;是否要求數(shù)額較大;是否要求講明收取各種名義的回扣、手續(xù)費等幾個問題展開。周道鸞認為數(shù)額較大是概念的一個構(gòu)成要件;陳興良認為利用職務便利為他人謀取利益的行為是關(guān)鍵;楊春洗認為除了利用職務為他人謀利之外還應包括違反國家規(guī)定收取各種名義回扣手續(xù)費,數(shù)額較大的行為;周其華認為該罪是指非國家工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或非法收受他人財物為他人謀利益,數(shù)額較大的行為;高銘喧、馬克昌認為概念應是非國家工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,數(shù)額較大的行為。

非國家工作人員受hui罪的主體范圍的認定尚待完善。主體范圍具體包括哪些,是否除國家工作人員以外的主體都包括在內(nèi),如事業(yè)單位工作人員:醫(yī)生、教師等;是否還包括非政府部門設(shè)立的民間團體、基金會等機構(gòu)的員工:足協(xié)會長、裁判等。

非國家工作人員受hui罪中“為他人謀取利益”的規(guī)范評價:三種觀點,主觀要件說認為為他人謀利只是行hui人與受hui人之間貨幣與權(quán)力互相交換達成的一種默契,只是受hui人的一種心理態(tài)度;舊客觀要件說認為不論謀取的利益是合法還是非法,或為他人謀取的利益是否實現(xiàn),都不影響本罪的成立;新客觀要件說認為為他人謀利雖然是本罪客觀方面的必備條件,實際上,為他人謀利的內(nèi)容是許諾為他人謀利?!盀樗酥\取利益”要件是否應該取消。要求以“為他人謀取利益”為要件的規(guī)定顯然與《聯(lián)合國反腐`公約》中只要索取或者收受不正當好處的行為是與其職務行為相關(guān)的,就構(gòu)成受hui犯罪的規(guī)定不符。姜偉認為,在司法實踐中,“為他人謀取利益”這個要件為預防和打擊許多腐`交易帶來了不利影響,給司法實踐帶來很多棘手的問題,甚至可能導致行為人逃脫法網(wǎng)。很多專家都主張取消這個要件,這不僅可與《聯(lián)合國反腐`公約》的相關(guān)規(guī)定保持一致,又可加大打擊腐`的力度。陳國慶也認為,這個要件容易成為行為人逃避追究的借口,例如受hui人承認收錢的事實,但否認為他人謀利,或者故意把收受hui賂和為他人謀取利益在時間和空間上分離,形成權(quán)力“期權(quán)化”。但是熊選國對此有不同理解,他主張“為他人謀取利益”要件應予保留,這有利于突出受hui罪的權(quán)錢交易特征,更好地區(qū)分現(xiàn)階段受hui犯罪與違反紀律收受禮金等行為的界限。

非國家工作人員受hui罪既遂與未遂認定標準:兩種具有代表性的觀點,一種觀點認為,索取hui賂型公司、企業(yè)人員受hui罪不以接受hui賂為必要條件,索取hui賂行為實施完畢,就是犯罪既遂。換言之,索取hui賂型公司、企業(yè)人員受hui罪為舉動犯,不存在未遂。第二種觀點認為,索取hui賂型公司、企業(yè)人員受hui罪存在犯罪未遂,并應以是否收受hui賂作為區(qū)分既遂與未遂的標準。

總的來說,非國家工作人員受hui罪還是一個發(fā)展中的罪名,各方觀點較多,爭議大,更需要我們認真的研究理解分析其犯罪構(gòu)成和犯罪形態(tài),界定與他罪的區(qū)別,更大程度的接近立法目的,正確理解罪名的立法價值,以應社會現(xiàn)象之常變。

選題的意義:

《刑法修正案(六)》第7條修正后的《刑法》第163條對公司、企業(yè)人員受hui罪的主體范圍作了重大修改,將由原來的“公司、企業(yè)的工作人員”修改為“公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員”。這一修改解決了長期以來存在的對公司、企業(yè)以外的其他單位中的非國家工作人員索hui、受hui案件定罪難的問題。公司企業(yè)人員受hui罪的認定一直以來都存在問題,如主體問題,“為他人謀利益”的客觀要件解釋,和數(shù)額較大而未規(guī)定具體標準的模糊性問題,以及修正案對該罪名認定的促進和仍需要完善的地方。以解決市場經(jīng)濟社會的商業(yè)hui賂之風,防止不正當競爭,使市場經(jīng)濟規(guī)范化。

本人現(xiàn)有研究基礎(chǔ):

經(jīng)過法律碩士研究生階段一年半以來的理論課程學習,本人學習了刑法學、刑事訴訟法等刑法方面的基礎(chǔ)知識?;菊莆招谭傉摲终摰睦碚撝R。除了教材外,本人利用課余時間閱讀了張明楷的《刑法學》,馬克昌主編的《近代西方刑法學說史略》等刑法方面的書籍。漸漸的對公司企業(yè)人員受hui罪產(chǎn)生了興趣。特別是《刑法修正案(六)》發(fā)布后對這一罪名的修改更引起了我的關(guān)注。

通過閱讀專著和有關(guān)論文,本人已經(jīng)掌握了非國家工作人員受hui罪的一些基本問題和基本的刑法理論。了解到業(yè)界對非國家工作人員受hui罪的概念所持的多種觀點,及構(gòu)成要件的具體標準,特別是客觀要件的標準爭議很大。還大概了解了非國家工作人員受hui罪的認定問題,犯罪形態(tài)問題,共同犯罪問題等等。

本人在檢察機關(guān)實習了一段時間,對于非國家工作人員受hui罪的司法適用問題具備了一定的實踐經(jīng)驗,對該罪的許多具體問題進行了較多的思考。

主要參考文獻:

1、陳興良著:《刑法疏議》,中國人民公安大學出版社1997年版。

2、陳興良著:《罪名指南》上部,中國政法大學出版社。

3、程寶庫編:《商業(yè)hui賂——法律與典型案例解析》,法律出版社。

4、高銘喧、馬克昌主編:《刑法學》,北京大學出版社2000年版。

6、何升東著:《中國刑法發(fā)展面面觀》,原載《人民檢察》2001年第10期。

7、呂天奇著:《hui賂罪的理論與實踐》,光明日報出版社。

8、張明楷著:《刑法學》第二版,法律出版社。

9、張明楷:《受hui罪的共犯》,載《法學研究》2003年第1期。

10、周道鸞等主編:《刑法的修改與適用》,人民法院出版社1997年版。

11、最高人民法院最高人民檢察院委員會:《中國案例指導》,法律出版社。

論文中擬運用的案例或調(diào)研材料:

中房集團華東置業(yè)股份有限公司經(jīng)理受hui案:主體身份的認定,是屬于國有公司企業(yè)人員還是非國有公司企業(yè)人員。蔣旭明原為“中房集團”的干部,被“中房集團”派往“華東公司”任副總經(jīng)理,“華東公司”改制時吸收了非國有資本,并重新選舉、聘任蔣旭明擔任董事和副總經(jīng)理。

大慶宏啟抽油桿有限公司及相關(guān)人員行hui、受hui案。

盡量收集一些關(guān)于非國家工作人員受hui罪的立案、起訴、定罪的數(shù)據(jù)資料,必要時進行實際調(diào)查。

論文寫作提綱:

引言。

(介紹論文選題的背景和緣由)。

一、非國家工作人員受hui罪的立法背景。

二、非國家工作人員受hui罪的構(gòu)成要件。

(一)非國家工作人員受hui罪的概念。

(二)非國家工作人員受hui罪的主體。

(三)非國家工作人員受hui罪的主觀方面。

(四)非國家工作人員受hui罪的客體。

(五)非國家工作人員受hui罪的客觀方面。

1、客觀方面的表現(xiàn)形式。

2、事前事后受hui的認定。

3、hui賂范圍的認定。

三、非國家工作人員受hui罪認定的中的疑難問題。

(一)認定罪與非罪的界限。

(二)此罪與彼罪的區(qū)分。

1、非國家工作人員受hui罪與受hui罪的界限。

2、非國家工作人員受hui罪與挪用資金罪的界限。

3、非國家工作人員受hui罪與敲詐勒索罪的界限。

4、非國家工作人員受hui罪與詐騙罪的界限。

(三)非國家工作人員受hui罪的犯罪形態(tài)問題。

1、收受hui賂的未遂問題。

2、索hui未遂問題。

3、既遂與未遂的認定標準。

(四)非國家工作人員受hui罪的共同犯罪。

1、國家工作人員與非國家工作人員伙同受hui的情況。

2、單位與非國家工作人員共同受hui的情況。

3、家屬作為教唆犯或幫助犯的情況。

四、非國家工作人員受hui罪的刑罰適用。

五、非國家工作人員受hui罪立法及司法解釋的完善。

法律專業(yè)畢業(yè)論文篇十九

提出我國民事.刑事.行政訴訟中大量存在無證人出庭作證既怪異又正常的現(xiàn)象。為引入正文作鋪墊。

二:證人出庭之現(xiàn)狀。

首先提出法律要求證人作證的義務。引用.齊文遠.姚莉.鄒斌:新刑訴法實施過程中的幾個問題,載法商研究第6期,崔敏:刑訴法實施中的問題與建議載現(xiàn)代法學第1期中證人出庭作證現(xiàn)象之稀少作為本文論據(jù)之一,表明這種現(xiàn)象之嚴重。

三:證人缺席的危害。

證人缺席將使法律真實偏離客觀真實,對當事人的合法權(quán)益造成損害,同時將損害司法公正。主要體現(xiàn)在1無法保證書面證言的真實性;2無法保證書面證言的同一性。同一性是指提出的證據(jù)未被替換,最初提出的'證據(jù)與庭審中出現(xiàn)的證據(jù)系同一物。引用張衛(wèi)平主編外國民事證據(jù)制度研究清華大學出版社;3剝奪了合法的質(zhì)證權(quán)利。

四:證人缺席的根源分析。

訴訟是一種法律行為必須依法進行,法律的健全是訴訟活動的保障,這是訴訟的客觀要求。訴訟必須由人即訴訟主體來執(zhí)行,訴訟主體的意志必將在訴訟過程中打下自身的烙印,這是訴訟中的主觀體現(xiàn)。因此證人不出庭作證作為訴訟中的現(xiàn)象,也必須從這兩個方面尋找答案。即證人不出庭問題的解析必須置之于整個訴訟的背景下進行——這是本文的主要論點。

1我國法律在實體方面和程序方面對證人出庭的規(guī)范都存在一定的缺陷。

2各訴訟主體的實踐意志也在妨礙證人出庭。

五:對策。

1完善相應法律法規(guī),限制書面證言的使用。

2針對各自訴訟角色的不同制定響應的法律措施促使證人出庭。

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